jueves, 30 de mayo de 2013




FDI brindó detalles de la obra en Barrio Santa Emilia



*Saltando el cerco de la IMS: mientras la intendencia no contesta las preguntas el Fondo de Desarrollo del Interior dio detalles  de la obra.



CARDONA
ALDO DIFILIPPO


El edil Enzo Malán (FA) se quejó porque la Intendencia de Soriano no proporciona la información solicitada, al tiempo que  aportó un detalle de la respuesta dada por Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) sobre el acondicionamiento del barrio Santa Emilia.
En la sesión del pasado lunes de la Junta Departamental de Soriano el edil Malán criticó “la cultura del secreto” practicada por la Intendencia de Soriano opinando que la misma se basa en que “el saber es poder, y el no saber hace casi imposible el contralor”.
Malán recordó que en el 2012 la entonces Concejal Nerina Bionda  en dos oportunidades pidió información sobre el acondicionamiento del Barrio Santa Emilia.  “Un proyecto  de la Intendencia presentado al FDI” que fuera aprobado por el gobierno nacional por una inversión de $ 10.466.764. “Nunca hasta hoy se le respondió”, comentó Malán. La concejal Bionda preguntaba cuántas cuadras implicaba esta obra. Cuántos metros de cordón cuneta, colectores subterráneos y otros  aspectos de   la obra.  Explicando Malán “hay una comisión de vecinos que quiere controlar lo que se hace en esa zona. No tuvieron suerte, y debí entonces solicitar por nota al FDI y desde allí me enviaron toda la información, que adjunto. ¿Por qué no se quiso dar la información en la Intendencia? Por qué el saber es poder, y el no saber hace casi imposible el contralor. No lo se. Pero es otro ejemplo de esta cultura del secreto”.

Detalles

En su respuesta el FDI expresa que “se prevé ejecutar 1.940 metros lineales de cordón cuneta”, y 3 badenes  “a lo largo de calle Joaquín Suárez: uno en la esquina con calle E. Regules, el segundo en la esquina con C. Gardel y el tercero en la esquina con la calle G.Mistral”. En cuanto a los conductores subterráneos, el FDI expresa que la obra  incluye “490 metros lineales  de colectores pluviales, variando en diámetro de 500, 600 y 800 mm”, más 17 bocas de tormenta”.







Periódico Centenario, 29/mayo/2013

miércoles, 29 de mayo de 2013

Mientras 270 familias esperan
Proyecto de  Viviendas sindicales en  Mercedes trancado por exigencias de la Agencia Nacional de Viviendas





MERCEDES
ALDO DIFILIPPO


Seis cooperativas de viviendas  esperan para comenzar a construir sus  casas. El plan de viviendas sindicales  en Soriano viene sorteando diferentes inconvenientes burocráticos que han demorado las gestiones. En Mercedes si bien tienen el terreno, la buena disposición de parte del  vendedor y de la Intendencia se han encontrado con el escollo de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) y  las objeciones interpuestas.
Buscando una solución: representantes de las cooperativas
 sindicales se reunieron con el Intendente y jerarcas
municipales en procura de encontrar una solución.
La semana pasada  integrantes de estos grupos de viviendas se reunieron con el Intendente Besozzi  evaluando la situación y los pasos a seguir.  Centenario dialogó con Gustavo Martínez integrante de uno de estos grupos y que ha oficiado de vocero del plan de viviendas sindicales en Soriano, quien se quejó por las trabas interpuestas al proyecto.


¿Qué cantidad de cooperativas de vivienda sindical hay en Mercedes?
-Hasta ahora somos seis, que nuclean unas 270 familias más o menos.

¿Y ya consiguieron el terreno?
-Tenemos un bono de reserva. Un formato que encontró la ANV que es una especie de compromiso de compra- venta sin tanta rigurosidad. Pero que permite a las cooperativas reservar el terreno y que la ANV pague directamente al dueño una vez  se le otorgue el préstamo.

¿El terreno concretamente donde está ubicado?
-Ituzaingo y Máximo Pérez. Es un terreno que una vez fraccionado llevaría unas 6 manzanas, con sus calles en forma.

¿Dónde está trancada la negociación?
-Básicamente el  problema viene porque  al terreno todavía no lo hemos comprado y la ANV exige que esté fraccionado por número de padrón, con calles  públicas transitables y demás.  Algo que lógicamente no podemos hacer hasta que no lo compremos. Si bien la disposición de la Intendencia es excelente, y la del dueño también,  porque incluso nos ha autorizado a hacer el marcado de las calles para presentar ante la ANV, las  obras finales no se pueden empezar hasta que el  dueño no venda el terreno. Eso es claro. Así que  estamos en  negociaciones  con la Intendencia  y la ANV para  ver de qué manera se puede hacer un compromiso a futuro  y poder hacer  todo este proceso. Con esta normativa de la ANV  meter 6 grupos de cooperativas a un terreno hasta ahora privado es imposible.


Círculo vicioso
  Este tema parece  estar en un círculo vicioso. Por un lado la ANV exige a las cooperativas que para participar del sorteo, que le permita acceder a los fondos económicos, deben tener un terreno fraccionado con todos los servicios. O sea el trazado de sus calles, energía eléctrica y red de agua potable. Por otro lado estas seis cooperativas tienen un compromiso precario del propietario del terreno, que accedería a vendérselos, pero por tratarse de un predio privado la Intendencia no puede ingresar a lotear el terreno. Si lo hiciera, entre otras cosas, aumentaría el  precio del terreno antes de que se produjera la venta, beneficiando a un particular.
Por otra parte es mucho más barato dotar de infraestructura a un terreno destinada seis cooperativas, que si fuese para una sola. Pero tanto UTE como OSE obviamente no pueden hacerlo porque el terreno no está loteado, y no puede lotearse porque es un  terreno privado, y continúa siendo privado porque la ANV no ha encontrado la solución para destrabar estas cuestiones que ella misma impuso.
Las autoridades de la Intendencia están intentando promover una reunión con jerarcas de la ANV para encontrar una solución alternativa. Por el momento eso no se ha concretado y el tema continúa empantanado.



PERIODICO CENTENARIO, 25/MAYO/2013

viernes, 24 de mayo de 2013

Transparencia y libertad de expresión
Ejecutivo remitió proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual



MERCEDES
ALDO DIFILIPPO



El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Proyecto de Ley sobre servicios de comunicación audiovisual. El proyecto propone regular los servicios de radio, TV y otros servicios de comunicación audiovisual (SCA). Y un abordaje integral del sector, “estableciendo reglas claras que permitan generar un sistema de medios visuales armónico”. Entre otros aspectos, promueve la producción de “contenidos nacionales de calidad”, garantiza plenos derechos
de libre expresión y asegura transparencia en adjudicaciones de permisos.
La  iniciativa consta de 183 artículos, en cuya exposición de motivos se expresa que “tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica”, sobre todo en materia de digitalización de las telecomunicaciones. Además establece que los servicios de comunicación audiovisual tienen naturaleza tanto económica como cultural, así como valor estratégico para el desarrollo nacional, por lo que el Estado debe asegurar el acceso universal a estos. De esa forma, se contribuye a “la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.
Aclarando “la potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el  marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”.


Transparencia

El proyecto de Ley establece el “acceso universal a la radio y la televisión” y al desarrollo de la industria de contenidos audiovisuales, la libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa; entre otros aspectos.  Conteniendo un capítulo referido a la transparencia a la cual deberán estar sometidos los medios audiovisuales, donde cualquier persona tendrá derecho  a  “conocer la identidad de los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, así como sus socios o accionistas”. A conocer la programación con la debida antelación, declarando “de interés general la promoción de los derechos culturales”.  Incentivando a los medios a difundir programas “y servicios que tengan  por finalidad promover el bienestar social, espiritual y moral y salud física y mental” además de “desarrollar planes de educación para los medios” y estimulando “las buenas prácticas de responsabilidad empresarial “.


Promoción y garantías

Además se establece horarios de protección para niñas, niños y adolescentes entre las 6, y las 22 horas donde  no se podrá emitir violencia excesiva o  explícita, conductas ostensiblemente crueles, que abusen del pánico, del terror, o que exhiban cadáveres, incitación a la violencia, exaltación o incitación a la pornografía, la explotación sexual o delitos sexuales, exhibición de consumo explícito y abusivo de drogas legales o ilegales; entre otros.
En el mismo sentido deberán ser los contenidos publicitarios, que “no deben animar directamente a los niños, niñas y adolescentes a que persuadas a sus padres o terceros para que compren productos o servicios publicitarios, ni proponerles premios o recompensas por ganar nuevos compradores”.
El proyecto de Ley detalla las garantías y la promoción  en la propiedad y control de los medios de comunicación audiovisuales, marcando limitaciones e incompatibilidades, pero también la promoción de producción nacional en radio y televisión. Creándose el Consejo de Comunicación Audiovisual con el cometido de  monitorear  las políticas y gestión de los medios, hacer cumplir la ley, asesorar en los procedimientos de concesión, autorización, y transferencia de los medios, y proteger los derechos de los usuarios, entre otros cometidos. Además se crea la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) y la figura del  Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual “con el cometido de defender y promover los derechos de las personas.


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Producción nacional

El artículo 51 del Proyecto de Ley establece: “Los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay”  deberán incluir en su programación al menos 60% “de la programación total emitida”  de producción o coproducción nacional. Al menos el 30% de la programación nacional “deberá ser  realizada por productores independientes, no pudiendo concentrar el mismo productor independiente más del 40%  de ese porcentaje en el mismo servicio de radiodifusión o televisión”. Un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida “deberán ser estrenos de ficción televisiva” y al menos el 50% deberá ser producción independiente, y deberán ser emitidos entre las 19 y las 23 horas “lo que se aplicará para el caso de ficción destinada a niños, niñas y adolescentes”.




PERIODICO CENTENARIO, 22/mayo/2013


El texto completo del proyecto de Ley puede leerse aquí: 






miércoles, 22 de mayo de 2013




Monitor Educativo 2012
Aumentó el porcentaje de repetición en alumnos de  Enseñanza Primaria de Soriano



  • El 11,2% de los Directores  de Escuelas de Soriano declaró que  el vínculo entre la Escuela y familia es un problema.



MERCEDES
ALDO DIFILIPPO




Presentaron el Monitor Educativo de las Escuelas Públicas. El documento contiene los principales indicadores de Educación Primaria de 2012.
El estudio refleja que en términos globales la asistencia de los alumnos mejoró en 2012. Sin embargo, la llamada "inasistencia insuficiente", compuesta por niños que asisten más de 70 días pero menos de 140, aumentó en 2012, de 6,1% a 6,6%. Además Primaria mantiene su preocupación por la "alta rotación de maestros" entre Escuelas, que de hecho aumenta por cuarto año consecutivo.



Algunos números de Soriano
   En lo que respecta a nuestro departamento el Monitor Educativo refleja que el porcentaje de repetición en alumnos de primer año se ubicó en el 11,7 en el 2012. Una cifra que ha  descendido notoriamente si se la compara con el 2006 que se ubicaba en el 16,3%, aunque un año antes, en el 2011, el porcentaje de repetición de alumnos de Escuelas Públicas de Soriano reubicó en el 9,9%.0
Pero como contrapartida aumentó el porcentaje de repetición en alumnos de 1º a 6º año en el 2012, ubicándose en el 4,5; en tanto que en el 2011 se encontraba en el  4,1%.
El porcentaje de Asistencias Insufiencientes, es decir alumnos que asistieron más de 70 días pero menos de 140 del año lectivo, es un indicador del riesgo de repetición por inasistencia. En 2012 se ubicó en el 4,4% una cifra que está dentro del promedio de los últimos 7 años y que tuvo un pico en el 2009 cuando se ubicó en el 8,6%.
Primaria considera Abandono intermitente a aquellos alumnos que asistieron  hasta 70 días del año lectivo, y que pauta un riesgo de abandono escolar. En Soriano, en el 2012 se ubicó en el 0,5% en los alumnos de 1º a 6º.
El Monitor Educativo analiza también otros aspectos que componen el mundo de la Educación, tales como los recursos humanos, la proporción entre alumnos y maestros, la antigüedad de los maestros, la disponibilidad de edificios y sus recursos edilicios, o la relación entre la Escuela y la comunidad.

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El entorno

Indicadores de relación entre Escuela y comunidad reflejan el entorno que también hace al sistema educativo. El 11,2% de los Directores  de Escuelas de Soriano declaró que  el vínculo entre la Escuela y familia es un problema. El 8,2% de los Directores declaran que la situación de drogadicción y alcoholismo en el entorno de la Escuela es muy problemática. El 7,2%  de los Directores  declara que la situación de delincuencia, vandalismo y violencia en el entorno de la Escuela es muy problemática. En tanto que el 2,1% de los Directores declaran que la situación de  niños en la calle, trabajando  o pidiendo en el entorno de la Escuela es muy problemática.






PERIODICO CENTENARIO, 18/MAYO/2013.

martes, 21 de mayo de 2013

lunes, 20 de mayo de 2013




Imprescriptibles




Hoy se realiza una nueva Marcha del silencio. Paralelo a ello al Dra. Julia Staricco reafirmó “el derecho debe centrarse en la protección efectiva de los derechos humanos de las víctimas”.




(por Aldo Roque Difilippo) Hoy se cumplen 37 años del asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y  William Whitelow.  El 20 de mayo se ha convertido en Uruguay en una fecha para reivindicar la permanencia en la defensa de los Derechos Humanos, y como todos los años se realiza una marcha del silencio.
Esta nueva edición de la Marcha del Silencio está signada por lo que fueron las polémicas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la Ley interpretativa de la Caducidad, y del traslado de la jueza Mariana Mota.
Este año la consiga es "En mi patria no hay Justicia ¿Quiénes son los responsables?".


No es admisible
  Recientemente la  Dra. Julia Staricco, Juez Letrado de Penal de 16° turno,  ratificó su postura reafirmando la imprescriptibilidad de los delitos violatorios de los Derechos Humanos. La Dra. Staricco es la encargada de tramitar la causa de 28 mujeres, ex presas políticas, que denunciaron abusos sexuales durante su reclusión. Delitos, alguno de ellos, según consta en la denuncia, que fueron cometidos en el ex Cuartel “Gral. Luna” de Mercedes.
La Dra. Staricco  había recibido el planteo de dos militares quienes planteaban que la causa estaba prescripta. La magistrada  en lo medular se ampara en la sentencia del caso Gelman vs Uruguay, y afirma “¿Esto qué quiere decir? Que no es admisible que si los delitos que se están investigando en esta causa están comprendidos en la Ley N°15.848 por el referido fallo, se habilite, se haga lugar, se prevea, se viabilice, el instituto de la prescripción. Pues desde la más moderna doctrina, el derecho debe centrarse en la protección efectiva de los derechos humanos de las víctimas”.

A continuación transcribimos textualmente la sentencia de  la Dra. Julia Staricco:

Decreto Nro. 1389/2013 IUE 89-108/2013
Montevideo, 10 de Mayo de 2013
VISTO :
Estos autos caratulados "Testimonio de Autos : Arsuaga , Lucia y otras,
Denuncia¨" IUE 89-108/2013 incidente de prescripción interpuesto por los
indagados Orosman Pereya y Asencio Lucero, seguidos con la intervención del
Ministerio Público, Dra. Diana Salvo.
RESULTANDO:
1 - Según surge de autos, se presentó Orosman Pereyra y Asencio Lucero,
interponiendo la excepción de prescripción y en consecuencia solicitando la
clausura y archivo de estas actuaciones entendiendo que había operado la
prescripción en estos autos.
Manifestaron que conforme al art 124 del C.Penal y art 72 de la Constituciónlos delitos que se están investigando en estos autos, han prescripto, por lo que corresponde declarar su prescripción, aun de oficio.
2 - Conferido el traslado al Representante del Ministerio Público , este entendió que no correspondía hacer lugar a lo solicitado.
Manifestó que los delitos que se denuncian, son perseguibles en virtud de la legislación internacional vigente, ya que trata de delitos contra la humanidad.
Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos formulada en 1948 y
luego de la experiencia de los Tribunales Militares de Nuremberg y Tokyo
existe conciencia de no tolerarse ciertas conductas.
Entendió por los fundamentos expuestos que los delitos denunciados por sus características deben y pueden ser investigados y sancionados sus autores en atención a los Tratados Internacionales , así como porque la sentencia dictada en el caso Gelman vs Uruguay dispuso el cumplimiento de medidas reparatorias particulares que comprenden a las víctimas y reparatorias generales que se proyectan a la sociedad toda.
CONSIDERANDO.
1-La suscrita no hará lugar a la clausura solicitada por los indagados por
entender que la prescripción no ha operado en el caso de autos, por lo menos para hacer lugar a la misma en esta etapa procesal, compartiendo los fundamentos expuestos por la Sra Fiscal actuante.
Cabe señalar y de acuerdo al escrito presentado por Pereyra y Lucero, que estos están legitimados plenamente para interponer la excepción de prescripción.
2-En efecto, la denuncia presentada en estos autos por las denunciantes, refiere a presuntos abusos sexuales cometidos en el período de la dictadura que tuvo nuestro país, durante junio de 1973 hasta marzo de 1985, cuando se instauró nuevamente el régimen democrático.
Surge de la denuncia presentada que durante el período dictatorial un grupo de mujeres fue víctima de diversas tortura, cometidos en centros de detención estatales y/o clandestino, entre ellos, ataques a la integridad sexual, consistentes en manoseos, violaciones, tocamientos lascivos, imposibilidad de concurrir al baño, y cuando eran conducidas al baño, debían permanecer con la puerta abierta o acompañadas por un militar. Las denunciantes consignan haber sido sometidas a ya conocidas torturas, como eran el uso de la picana; el submarino (consistente en sumergir a la persona en un tanque lleno de líquido hasta provocarle asfixia); "colgada"(a la persona se la mantiene suspendida en el aire, los brazos hacia atrás, atados por las muñecas); "plantón" (la persona es obligada a permanecer de pie durante muchas horas, sin permitírsele dormir); "interrogatorios"; el uso permanente durante meses de "capucha" (la persona permanece vendada o con la cabeza enfundada en una bolsa de tela), entre otros
tormentos, durante el período que duró la reclusión de éstas.
Del escrito presentado, así como de sus testimonios y las declaraciones
testimoniales brindadas en autos, se evidencia que estas mujeres, se
encontraban en un estado de vulnerabilidad síquica y física, y a pesar de ello, eran sometidas a estos apremios sexuales. Lo que según surge de la pericia realizada por parte del equipo técnico del ITF, ha generado consecuencias emocionales y sicológicas.
En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), expresó que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y sicológicas para ellas, que se ven agravadas en los casos de mujeres detenidas. Para terminar sosteniendo que la violación por sus efectos es una tortura (cf. sent. del 26/11/96 caso "Penal Miguel Castro vs Peru).
Y este caso es trasladable a la denuncia presentada en autos, pues si bien en algunos casos, no hubo violación, las mujeres detenidas eran obligadas a permanecer desnudas, vigiladas por los hombres armados.
La CIDH sostuvo que la violencia sexual se configura con acciones de
naturaleza sexual que se comenten en una persona sin su consentimiento, que además comprende la invasión física del cuerpo humano, aun cuando no haya penetración o contacto físico alguno (párrafos 306 a 308).
Son numerosos Tratados y Convenciones Internacionales, ratificados incluso por nuestro país, que recogen la violencia sexual como una cuestión de género.
Así el Convenio de Ginebra del 12/8/1946; el Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12/8/49; El Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional aprobado el 17/6/1998, art. 7.1; La Convención Belem do Pará; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) aprobada en el año 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y en el caso Uruguay, concretamente la CIDH en el caso Gelman c/ Uruguay, dictada el 24/2/2011, refiere en varios párrafos a la situación especial de violencia contra la mujer, entendiéndola como Terrorismo de Estado (61, 97, nota de pie Nº 25).
Ahora bien, también la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en
pronunciamiento dado respecto a la inconstitucional invocada de la Ley Nº
15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y en relación a la
vigencia de las normas internacionales en nuestro derecho, adoptó la tesis
monista. Lo que implica la incorporación automática de las normas
internacionales en el derecho interno sin necesidad de transformación alguna, ello tanto respecto de las normas internacionales como de las reglas del derecho internacional consuetudinario.
Como consecuencia de esto, las normas internacionales pueden ser invocadas ante los tribunales nacionales y deben ser aplicadas por éstos en casos en que resulten pertinentes, aun en defecto de la legislación de origen interno.
La suscrita transcribirá parte de la sentencia emitida por la Suprema Corte, pues es de una claridad meridiana y que recoge la doctrina y jurisprudencia más avanzadas respecto al tratamiento de los Derechos Humanos.
Así se ha expresado que "La Corporación comparte la línea de pensamiento
según la cual las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del art 72 por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos.
En este sentido, Real enseña que, en nuestro Derecho, es clarísima la recepción constitucional del justnaturalismo personalista, recepción que emana de conjugar los arts. 72 y 82 de la Carta. Este acogimiento expreso de la esencia humanista del justnaturalismo liberal convierte a sus elevadas finalidades en principios generales del Derecho positivo, de transcendencia práctica, de los que no puede prescindir la sistematización técnico jurídica ( Real, Alberto
Ramón: El Estado de Derecho , en Estudios jurídicos en memoria de Eduardo J.
Couture , Montevideo, 1957 pág. 604)
Real sostiene: "En Uruguay, los principios generales de derecho inherentes a la personalidad humana, tienen expreso y genérico reconocimiento constitucional y por tanto participan de la suprema jerarquía normativa de la Constitución
rígida: quedan pues al margen del arbitrio legislativo y judicial y se benefician con el control de la inaplicabilidad de las leyes inconstitucionales, en caso de desconocimiento legislativo ordinario (Los Principios Generales de Derecho en la Constitución Uruguaya, 2da edición, Montevideo, 1965, pág. 15).
En la misma dirección, Risso Ferrand, citando a Nogueira, observa que en
"América Latina hay una poderosa corriente cada vez más generalizada que
reconoce un bloque de derechos integrados por los derechos asegurados
explícitamente en el texto constitucional, los derechos contenidos en lo
instrumentos internacionales de derechos humanos y los derechos implícitos donde el operador jurídico debe interpretar los derechos buscando preferir aquella fuente que mejor protege y garantice los derechos de la persona humana ( Risso Ferrand, Martín: Derecho Constitucional t 1 , 2da ed., pág. 114). Como señala Nogueira, en la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo
invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad (citado por Risso Ferrand, ob. cit., págs. 114 y
115).
En este sentido, el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, preceptúa que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por estas consideraciones y como certeramente lo señala la Dra. Alicia Castro: "...
al momento de dictarse la Ley -y, más "tarde, la sentencia- debían tenerse en cuenta los "derechos expresamente mencionados por el texto  constitucional más los que progresivamente se fueron "agregando por la ratificación de diversos tratados "internacionales de derechos humanos, tales como el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el "16/12/66 y ratificado por Uruguay por Ley No. 13.751 del "11/7/69; la Convención Americana de Derechos Humanos
"aprobada en el ámbito americano el 22/11/69, ratificada "por Ley No. 15.737 de 8/3/85 y la Convención contra la "Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o "Degradantes aprobada por la Asamblea General de "Naciones Unidas el 10/12/84 y ratificada por Ley No. "15.798 del 27/10/85. De ese modo, el ordenamiento "jurídico-constitucional uruguayo ha incorporado "derechos de las personas que constituyen límites "infranqueables para el ejercicio de las competencias "asignadas a los poderes instituidos, lo que "necesariamente debe controlar el juez constitucional" (Castro, Alicia, ob. cit., págs. 139 y 140). (cf.
SCJ sent. 365/2009 del 19/10/2009 integrada por los Dres Larrieux, Ruibal, Van Rompaey, Gutierrez y Chediak).
3 -De lo que viene exponiéndose surge claro que la denuncia que se está
investigando en estas actuaciones, refiere a supuestas violaciones de los
Derechos Humanos en período del gobierno de facto. Y esto no implica ningún prejuzgamiento, ni si los delitos cometidos tienen naturaleza de lesa humanidad o cualquier otra connotación. Sino que estos elementos surgen del contenido de la denuncia y los relatos efectuados hasta este momento por las víctimas y testigos.
Por lo que en opinión de la suscrita, estos delitos, deben ser investigados, en esta etapa presumarial, tanto por el derecho de las víctimas, como la obligación del Estado de investigar lo sucedido, conforme a las normas de rango constitucional e internacional ratificadas por el Estado uruguayo.
La Constitución en el art 332 establece que los derechos que reconocen
derechos a los individuos no dejarán de aplicarse por falta de  reglamentación respectiva sino que esta habrá de ser subsanada recurriendo a las leyes análogas, a los principios generales del derecho y a las doctrinas más recibidas.
Es nuestra propia Constitución que impone la protección de estos derechos
humanos.
4- Entonces, aceptado el reconocimiento del derecho de las víctimas a un
proceso, corresponde determinar si en el caso de autos, puede operar el instituto
de la prescripción.
Como se adelantará, dicho instituto no puede tener andamiento en el caso de autos, por los siguientes fundamentos. Pues en los delitos que aquí se estan investigando tienen una característica especial, que es, el referirse a delitos que
en su momento estaban comprendidos por la Ley N° 15.848.
El art 1 de la mencionada ley establece , "Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
En este sentido, el fallo dictado por la CIDH en el caso Gelman vs Uruguay,
dictada el 24 de febrero de 2011, establece en sus párrafos 253 y 254 que:
"Para ello, dado que la Ley de Caducidad carece de efectos por su
incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede
impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves
violaciones de derechos humanos, el Estado deberá asegurar que aquélla no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay.
En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo".
¿Esto qué quiere decir? Que no es admisible que si los delitos que se están
investigando en esta causa están comprendidos en la Ley N°15.848 por el
referido fallo, se habilite, se haga lugar, se prevea , se viabilice , el instituto de la prescripción. Pues desde la más moderna doctrina, el derecho debe centrarse en la protección efectiva de los derechos humanos de las víctimas.
Y esta sentencia, se esté de acuerdo con ella o no, es obligatoria, para el Estado uruguayo, y eso es para cualquier funcionario público, incluido el juez.
Por otra parte, y en uso de sus facultades de supervisar el cumplimiento de los fallos, la Corte Interamericana dispuso que " El Uruguay es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") desde el 19 de abril de 1985 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención
Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que "Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones...En consecuencia, la Corte considera pertinente
recordar:
a) el carácter obligatorio de la Sentencia dictada en el presente caso y
determinados alcances de la obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, y b) determinados estándares aplicables a la cuestión de si, respecto de los delitos cometidos durante la dictadura y que fueron amparados por la Ley de
Caducidad, son aplicables los términos ordinarios de prescripción, así como la manera en que debe ser entendido el principio de irretroactividad de la ley penal en relación con lo ordenado en la Sentencia, el Derecho Internacional, la
naturaleza de los hechos cometidos y el carácter del delito de desaparición
forzada.
La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar el tratado internacional de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional.
Los Estados Parte en la Convención no pueden invocar disposiciones del
derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para justificar una falta de cumplimiento o de aplicación de las obligaciones contenidas en dicho tratado...".
Cabe recordar que nuestro país, como señaló la sentencia de la CIDH, no solo ratificó el Pacto, sino que también se sometió a la jurisdicción de la Corte. En efecto, Uruguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos , a través de la ley 15.737 aprobada por el Parlamento Nacional el 8 de marzo de 1985. Dicha ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo , siendo Presidente de nuestro país, el Dr. Julio María Sanguinetti y publicada en el Diario Oficial el 22 del mismo mes y año.
Pero además, en el instrumento de ratificación de fecha 26 marzo de 1985,
depositado el 19 de abril del mismo año en la Secretaría General de la OEAUruguay reconoció de pleno derecho la competencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , para entender en todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.
Entonces, estando el Uruguay sometido, en forma voluntaria, a la jurisdicción de la CIDH, al adquirir el fallo, la calidad de cosa juzgada, la consecuencia es que el mismo es obligatorio, no solo para el caso Gelman sino para cualquier delito comprendido dentro de la Ley de Caducidad.
En sentencia dictada por la Corte Suprema en Argentina en el caso Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa, referido al conocido caso Bulacio, el 23 de diciembre de 2004, se expreso que :
"Que si bien está fuera de discusión el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos (conf. doctrina de Fallos:321:3555), como así también que la obligación de reparar del Estado no se agota en el pago de una indemnización como compensación de los daños ocasionados, sino que comprende además otro tipo de reparaciones como la persecución penal de los
responsables de las violaciones a los derechos humanos"
Esta sentencia argentina, reconoce que el fallo de la CIDH vulnera derechos fundamentales del reo, en directa contravención al propio Pacto de San José de Costa Rica. Pero, no obstante ello también se entendió que la obligación del Poder Judicial de acatar el fallo internacional, se debía imponer definitivamente, ordenando la continuación del proceso, no haciendo lugar al recurso interpuesto por la defensa de Esposito.
Incluso, al admitir el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que había declarado extinta la prescripción en una causa abierta por hechos que fueron juzgado por aquel Tribunal Interamericano, cuyas decisiones sostuvo la CSJN- resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino, por lo cual también ella, en principio debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional.
Por lo tanto, al igual que en Argentina, o incluso en otros fallos dictados contra otros países, las resoluciones de la Corte pueden ir en contra de los principios o normas arraigos en nuestro derecho, pero la decisión de la dicho organismo, tiene la naturaleza cosa juzgada, y no corresponde a este magistrado cuestionar la legitimidad o no de la misma, solo queda su cumplimiento.
Así los fallos de la CIDH son definitivos e inapelables y la propia Convención establece la obligatoriedad de las sentencias al establecer expresamente el compromiso de los Estados miembros de cumplir las decisiones dictadas en todo caso en que sean partes (art 67).
Por lo tanto las sentencias son de cumplimiento obligatorio para las partes y se deben ejecutar en forma inmediata y directa (Vide Ayala Corso, Carlos - La ejecución de las sentencias de la CIDH - Estudios Constitucionales , Año 5 Nº 1 pág 130).
La calidad de cosa juzgada que adquiere una sentencia, ya sea dictada por un órgano nacional o internacional, hace que la misma tenga la nota de
inimpugnable, inmutable y coercible.
Y su fundamento radica en que las sentencias deben cumplirse y no pueden estar revisándose , considerando su contenido como una verdad judicial, que es la verdad en el mundo jurídico, o por lo menos el mayor grado de certeza oficial ( cf. Barrios de Angelis , Teoría del Proceso, Bs As 1979), encontrando su fundamento en distintas teorías.
Pero lo cierto, es que más allá del fundamento teórico de la cosa juzgada, lo resuelto adquiere la imposibilidad de ser revisado, por lo menos en esta
instancia judicial.
Y esta nota que adquiere una sentencia, se impone en el proceso. Y teniendo en cuenta lo resuelto por la CIDH y en especial, luego del pronunciamiento de la Corte, de marzo de este año, en el seguimiento del cumplimiento de la sentencia Gelman, se desprende que dicha sentencia dictada, como se dijera ut supra, no solo refiere al caso Gelman, sino a cualquier delito comprendido en la Ley de Caducidad.
Ello por cuanto , surge de la propia demanda instaurada, del propio fallo en
cuanto a remisiones a otros fallos y, por último, de la clara resolución del mes de marzo del corriente año. Concluyendo que existe la obligación del Estado de investigar estos delitos y que no pueden existir obstáculos para ello. 
Así, la demanda promovida estableció un petitorio claro y concreto en cuanto pide determinar la responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y su hija, y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidos en Uruguay.
Esto último , implica que la sentencia no solo tenga un alcance a la desaparición forzada de María Claudia García , sino también a otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay.
Pero , también surge del propio fallo, en cuanto el párrafo 253 y 2544 de la
sentencia, ya mencionados.
Como señala Risso , esto confirma también los efectos generales de la
sentencia, siguiendo la jurisprudencia constante de la CIDH (cf sent 1473/2001
caso Barrios Altos vs Perú; sent 15/6/2005 caso Comunidad Moiwana vs
Suriname).
Y si había alguna duda, con la Resolución de la CIDH del 20/3/2013 ya citada donde se dice "&La Sentencia dictada por la Corte Interamericana es vinculante para el Estado, por lo cual, en cumplimiento de la misma, todos sus órganos e instituciones, incluyendo el Poder Judicial en todos sus niveles, deben continuar adoptando todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los  responsables de graves violaciones a los derechos
humanos que por su naturaleza sean imprescriptibles, en los términos de los párrafos considerativos 183 a 194, 230 a 246, 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia y de los párrafos considerativos 43 a 103 de esta Resolución", no cabe duda al interprete en cuanto a que la sentencia debe cumplirse y no solo para el caso concreto Gelman.
Entonces, habida cuenta que nuestro país se encuentra sometido
voluntariamente a los fallos de la Corte Interamericana, está plenamente
integrado al sistema mundial y regional. Y como señala Zaffaroni esto implica que las normas de los tratados de derechos humanos completan las leyes de superior jerarquía que deben aplicarse en la construcción teórica del derecho penal (Manual de Derecho Penal, pág. 154).
En consecuencia, siendo la sentencia dictada por un órgano, al cual nuestro país se encuentra sometido, no queda otra solución que acatar el mismo, bajo pena de responsabilidad del Estado. Y acatar el fallo en esta etapa implica instruir la denuncia presentada, dejando de lado la defensa esgrimida por los denunciados.
Risso expresa que luego de dictada la sentencia de la CIDH en el caso Gelman, esta tiene diversos efectos , entre ellos, los que surgen del punto 11 de la parte dispositiva que dispone : "El Estado debe garantizar que la ley de Caducidad de
la Pretensión punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad
con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materias de autos y para la identificación y , si procede , sanción a los responsables de los mismos , de conformidad con los párrafos 253 y 254 de
la sentencia".
Cuando se plantea una posible prescripción, el juez se enfrenta a las
disposiciones de la sentencia internacional que dice que ciertas situaciones no pueden impedir la responsabilidad y por otra parte, normas de derecho interno, incluso algunas propias del art. 8.4 de la Convención, que establecen limitaciones a la responsabilidad penal, surge la interrogante que es lo que debe hacer el juez. Pues bien, concluye el autor, que la solución de principio es que se debe cumplir íntegramente con las sentencias (nacionales e internacionales) y no podrán invocarse normas internas para eludir las obligaciones internacionales (art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) . Expresa el autor que "ningún juez podrá negarse a investigar invocando prescripción del delito, cosa juzgada o ne bis in ídem , ya que estos elementos pueden ser obstáculo para la responsabilidad penal de quienes cometieron estos delitos, pero no pueden tener incidencia alguna sobre el derecho a la verdad y la investigación" (cf. Jurisprudencia constitucional uruguaya, en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales: El control de la convencionalidad, 2011, pag 182 y ss).
En el mismo sentido se ha dicho que: "El sometimiento de un estado parte de la CADH a la competencia contenciosa de la Corte IDH depende del
reconocimiento que este haya efectuado de tal competencia.
Así, aquel estado que la ha reconocido se encuentra comprometido a cumplir la
decisión de la Corte IDH cuando él mismo es parte en el caso sometido al
conocimiento de esta" (cf. Sistema Interamericano de Protección de los
derechos humanos y el derecho penal Internacional, Konrad Adenauer, pág.63).
Este criterio ha sido seguido por la Fiscalía de Corte en nuestro país, en
dictamen emitida en los autos caratulados "Machado Badaracco , Tranquilino; Un delito de Homicidio ; Excepción de Inconstitucionalidad" IUE 2-42822/2008) En consecuencia, habiéndose sometido el Uruguay a la jurisdicción de la CIDHel Estado debe cumplir de buena fe sus  obligaciones generadas por el derecho internacional. No puede el Estado, dejar de cumplir so pretexto de normas de rango legal o constitucional , como lo es en el caso de autos, el instituto de la prescripción, criterio seguido por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia , sentencias como seguimiento u opiniones
consultivas.
5- Por último, y aun cuando se entendiera que dicha sentencia no tiene la
calidad de cosa juzgada, y que la misma solo refiere al caso Gelman, también debe el juez entrar al análisis del llamado control de convencionalidad, al cual la propia CIDH se refiere.
Este control consiste en verificar la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y a los estándares interpretativos forjados por la CIDH. (cf. El Control de convencionalidad: incógnitas, desafíos y perspectivas, Víctor Bazán pág. 18). 
En efecto, este control a diferencia del control de constitucionalidad, es un
control difuso, pues está a cargo de todos los magistrados. E implica, en
definitiva, que frente a dos normas, como podría ser una norma de rango
nacional y otra establecida en la Convención, el juez debe controlar y aplicar la norma prevista en la Convención.
De esta manera, se asegura que cualquier miembro del Estado, cuando va a aplicar una norma debe hacer este contralor previo, Y cuando haya una
discordancia deberá aplicar la convención.
Así en numerosos fallos se ha recogido este criterio de contralor. Por ej.
Monasido vs Chile, en 2006, donde se establece que los jueces están sometidos a sus leyes pero deben hacer un contralor de la  convencionalidad. Lo mismo que en 2007, respecto a Trabajadores de Perú; en 2010 en el caso Cabrera, García y Montiel Flores y más recientemente y vinculado a nuestro país, la ya
multicitada sentencia de Gelman.
La propia CIDH ha señalado que "Por otro lado, se ha acuñado en la
jurisprudencia interamericana el concepto del "control de convencionalidad", concebido como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho
Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal. &Pero cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de
las obligaciones internacionales. Es decir, todas la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex oficio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana&&. De tal manera, el Estado "es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a
los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos".
De tal modo, el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Así adquiere sentido el mecanismo convencional, el cual obliga a todos los jueces y órganos judiciales a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y, solo en caso contrario, pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad.
En ese supuesto, el "control de convencionalidad" constituye una herramienta útil, adecuada y necesaria para lograr el cumplimiento y debida implementación de la sentencia internacional, en la medida en que esta institución permite aplicar no sólo el Derecho Internacional y particularmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino también posibilita cumplir con la obligación internacional derivada de la sentencia interamericana de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención Americana. De ahí se deriva la importancia que adquiere un adecuado ejercicio y entendimiento del "control
de convencionalidad" para el debido cumplimiento de una sentencia
interamericana (cf. Resolución de la CIDH 20/3/2013, Caso Gelman vs
Uruguay.
Señala Humberto Nogueira que los Estados solo pueden excusarse del
cumplimiento de un tratado internacional, cuando éste se ha celebrado en forma inválida, cuando el Estado no ha concurrido a través de las autoridades constitucionalmente establecidas para comprometer la voluntad del Estado en cada etapa prevista por la Constitución o no se ha seguido el procedimiento formal establecido en ella. El Estado no puede establecer unilateralmente obstáculos al cumplimiento de sus obligaciones internaciones (art. 27 de la Convención de Viena), porque los tratados no son preceptos legales, como bien lo determina y diferencia el art. 82 nal. 2 y porque el control de inaplicabilidad se refiere solo a los aspectos de contenido de los preceptos legales no a su procedimiento de incorporación al ordenamiento jurídico. Asimismo, el control de constitucional es imposible respecto a un tratado ya que no depende de la validez de una norma (cf. Las Constituciones latinoamericanas, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, pág. 174).
Nuestra jurisprudencia nacional ha admitido el control de la convencionalidad,
así "Como dijo la Sala (Sent. 380/2010) "La sanción al culpable de un delito constituye un derecho humano de la víctima, que amerita una tutela efectiva. La Convención Americana sobre DDHH ratificada por la ley 15.737 o aun antes incorporada a la Constitución por vía del art 72 (cf sent. SCJ 365/09) establece la obligación de cada Estado de proveer a los sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violado.
Sent 380/2010). En el caso de la víctima, se trata de una expectativa que el propio Estado debe satisfacer (Corte IDH, Gómez Palomini vs Perú 22/11/2005 y Blanca Romero y otros vs Venezuela, 18/11/2005 y de la Masacre de Pueblo Bellos vs Colombia (31/1/2008). Se dice que el Estado incurre en responsabilidad internacional cuando sus órganos judiciales no investigan seriamente y sancionan si corresponde a los autores (Comisión IDH informe 32/04, caso 11.556 del 11/3/04) (cf. TAP 1, sent. 84/2013).
Como se señalara la Convención fue ratificada por ley en nuestro país, y en ella se establece diversos derechos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la obligación de sancionar estas violaciones en forma seria y efectiva reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención.
Por lo tanto, de haber alguna norma de derecho interno, en este caso vinculado a la prescripción, que colida o impida dar cumplimento a la Convención, debe primar la norma internacional por los fundamentos ya expuestos.
En conclusión, como señala Risso "La sentencia de la CIDH es muy clara en
cuanto a que no pueden presentarse obstáculos a las investigaciones y excluye expresamente las hipótesis de cosa juzgada, prescripción de delitos y non bis in idem. Es evidente que en ningún caso podrá invocarse ninguna de estas situaciones para detener o no reanudar las  investigaciones. Es claro el derecho de las víctimas a saber qué pasó y, en el caso de los desaparecidos, a que se busquen seriamente los restos.
Por lo tanto ningún juez podrá negarse a investigar invocando prescripción del delito, cosa juzgada o non bis in idem, ya que estos elementos podrían (se verá más adelante) ser obstáculo para la responsabilidad penal de quienes cometieron estos delitos, pero no pueden tener incidencia alguna sobre el derecho a la verdad y a las investigaciones.....La solución de principio es que se debe cumplir íntegramente con las sentencias (con las nacionales y las internacionales) y no podrán invocarse normas internas para eludir las obligaciones internacionales (artículo 27 de la Convención de Viena)...Las sentencias de la CIDH podrán no compartirse, podrán criticarse pero, como toda sentencia, deben ser cumplidas en su totalidad" ( cf Cumplimento de la sentencia de la CIDH... Pag. 11 y ss.).
En virtud de los fundamentos expuestos se resuelve; No hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta por Orosman Pereyra y Asencio Lucero y en su mérito continuar con las actuaciones presumariales.
Consentida o ejecutoriada vuelvan para resolver lo que corresponda al estado de estos obrados.
Notifíquese.
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Dra. Julia Elena STARICCO
CAMPODONICO
Juez Letrado


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